Наследство и дети от первого брака
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Наследство и дети от первого брака». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Что ж, всем спасибо, вопрос исчерпан. Основное я поняла, спасибо тем, кто отреагировал по существу. Про наследство: когда я отказывалась у нотариуса, я отказывалась от доли в квартире, машины, земли и дома в другой области. Дача и гараж оформляются на меня без вступления в наследство непосредственно в обществах, так сказал нотариус.
В каких случаях дети от первого брака не имеют права на наследство
Варианты лишения детей от первого брака наследства
№ п/п | Вариант | Комментарий |
---|---|---|
1 | Родитель составил завещание на все имущество | Гражданин мог самостоятельно распределить имущество между получателями. В состав наследников не обязательно включать детей от первого брака. Владелец объектов собственности свободен в выборе наследников. |
2 | Родитель не имеет имущества в собственности | При отсутствии наследственной массы, все получатели не призываются к наследованию. Такая ситуация часто возникает, если собственник распорядился своим имуществом до смерти. Популярным вариантом является оформление договора дарения. |
3 | Получатель признан в судебном порядке недостойным наследником | Процесс может быть инициирован заинтересованным лицом. Например, детьми от второго брака или второй супругой. Для удовлетворения иска необходимы веские доказательства (приговор о признании наследника виновным в совершении преступления против жизни и здоровья наследодателя и других получателей). |
4 | Ребенок был усыновлен | Не имеет значения, дал родитель согласие на усыновление или вопрос был решен вследствие лишения родительских прав. Исключение составляет ситуация, когда родитель сохранил имущественные и личные неимущественные права в отношении ребенка после усыновления (ст. 137 СК РФ). |
Брачный контракт: основные моменты
Брачный контракт – это своего сделка между супругами (настоящими или будущими) о разделе имущественных прав. Его можно заключить как во время брака, так и до оформления брачных отношений. Однако законную юридическую силу он обретет после вступления в брак и официальной его регистрации.
Подписать брачный контракт могут следующие лица:
- Супруги, состоящие в законном браке;
- Будущие супруги.
Лица, состоящие в гражданском браке, не могут заключить между собой брачный договор, поскольку он может вступить в силу только после регистрации законного брака. Исключение составляют будущие супруги, написавшие заявление о регистрации брака в отделе ЗАГС.
Брачный договор составляет только в письменной форме. Для вступления его в юридическую силу требуется нотариальное заверение документа (статья 41 Семейного Кодекса РФ).
Брачный контракт прекращается при появлении одного из условий:
- После расторжения брака;
- После смерти одной из сторон;
- По обоюдному желанию сторон.
Кроме того, брачный контракт будет автоматически признан недействительным, если супруги укажут в нем раздел о регулировании личных взаимоотношений (ст. 40,42,44 Семейного Кодекса).
Однако супруги могут договориться о регулировании имущественных отношений, а также о прекращении действия брачного контракта. Допускается указание в документе пожеланий супругов по разделу имущества после смерти одного из супругов. Подробнее можно прочитать в статье 43 Семейного Кодекса РФ и официальном комментарии к закону.
Могут ли дети мужа претендовать на мою квартиру?
VitalikRadko/Depositphotos
Чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо заглянуть в брачный договор. Если брачный договор распространяет действие на период брака и он не будет оспорен, беспокоиться не о чем: ваша квартира после смерти супруга останется в вашей собственности. Наследуется только то имущество, которое принадлежит наследодателю. Квартира, о которой идет речь, согласно брачному договору, совместно нажитым имуществом не является, хотя и была приобретена в браке. Юридически ваш супруг никакого отношения к этой квартире не имеет, поэтому она не может быть включена в наследственную массу после его смерти. Дети супруга от первого брака смогут претендовать только на то имущество, которое принадлежало их отцу, наследодателю.
Насколько надежны брачные договоры?
Покупаю для сына дом – может ли его жена претендовать на долю?
Другое дело, если в брачном договоре режим раздельной собственности установлен только на случай расторжения брака. Тогда в период брака будет действовать режим совместной собственности.
И если на момент смерти супруга брак не будет расторгнут, имущество будет считаться совместно нажитым и вы будете иметь право на ½ супружескую долю в общем имуществе и право наследовать вторую долю наравне с остальными наследниками. В этом случае далеко не факт, что вам достанется эта квартира.
Поэтому, если положения брачного договора не распространяются на период брака, следует внести в брачный договор соответствующие изменения.
Как распределяется наследство между женой и детьми от первого брака
Желание завладеть наследством должно иметь под собой законное основание. Законодательством выделено 2 основания для выдвижения претензий на наследственную массу:
- наличие составленного завещания (волеизъявление, передающее нажитое имущество конкретному кругу лиц);
- родственные узы, позволяющие наследовать по закону в порядке очереди.
Процесс распределения наследственной массы существенно упрощается, когда наследодателем написано волеизъявление.
Наличие этого документа сужает круг претендентов, что существенно облегчает распределение оставшегося имущества.
Когда волеизъявление не составлено, принятие наследства происходит по закону, что значит реализацию этой возможности в соответствии с установленной законодателем очередностью.
Порядок получения наследства «по закону» предполагает выявление изначальных претендентов на реализацию наследственных прав.
Важно учитывать, что в первую очередь входят дети, при этом не имеет значение, расторгнуты брачные отношения или нет.
Однако чтобы воспользоваться наследственными правами, сын или дочь должны быть признаны документально (в свидетельстве о рождении наследодатель указан как родитель).
Если в документы о рождении вписаны данные наследодателя, то дети от любого семейного союза приобретают права наследования. Они являются законными претендентами в следующих случаях:
- наличие официально признанного кровного родства;
- наличие факта усыновления;
- лишение родительских прав.
Если факт родства официально не признан, то несовершеннолетний имел бы право наследования только в случае, если бы установили отцовство в судебном порядке. Обратиться с исковым требованием может как мать ребенка, так и другой представитель. Если ребенок достиг дееспособности, то он вправе сам подать соответствующее заявление.
Разрешается ли подписывать брачный договор на случай смерти?
Цель контракта между мужем и женой – урегулировать режим имущества в период брака и после развода. В него не могут включаться положения, касающиеся условий передачи собственности одному из них по наследству.
Если стороны совместили контракт и завещание, сделка является недействительной. В этом случае наследники могут подать иск в судебную инстанцию.
Пример 4. Шмелевы Т. и Д. подписали соглашение, по условиям которого в случае смерти одного из них другой унаследует имущество, купленное в браке. После гибели Шмелева Т. у него остались наследники: Шмелева Д., двое совместных детей и сын от первого брака – Шмелев Е. Жена умершего сообщила Шмелеву Е., что отец наследство ему не оставил. Сын узнал, что у Шмелева Т. есть квартира и загородный дом, которые он приобрел в браке со Шмелевой Д. Шмелев Е. подал в суд заявление о признании сделки недействительной.
Можно ли оспорить брачный договор после смерти супруга?
Вопросу расторжения брачного договора посвящена статья 43 СК РФ. В нормативно-правовом акте говорится, что по общему правилу прекращение действия документа возможно по общему желанию супругов. Если договоренность отсутствует, расторгнуть сделку можно в судебном порядке.
Основанием для удовлетворения требований заявителя по оспариванию брачного договора после смерти супруга способны стать (глава 29 ГК РФ):
- супружеский контракт существенно нарушает права мужа или жены;
- сделка была заключена под давлением;
- в документе присутствуют положения, делающие контракт недействительным (например, брачный договор регламентирует вопросы распределения собственности в случае гибели одного из супругов);
- помимо имущественных вопросов, в брачном договоре отражены положения, касающиеся места проживания и воспитания детей;
- брачный договор не заверен нотариально.
Необходимо доказать присутствие оснований для прекращения брачного договора после смерти супруга.
Как обжаловать брачный договор после смерти супруга?
Чтобы инициировать разбирательство по обжалованию брачного договора после смерти мужу или жены, супруг должен подготовить заявление. Правила составления документа закреплены в статье 131 ГПК РФ. Иск необходимо составить в письменном виде.
Заявление в суд об оспаривании брачного контракта после смерти состоит из следующих разделов:
- Шапка документа. В данном разделе фиксируют информацию о суде, который будет рассматривать дело, также вносят данные истца и ответчика. Необходимо указать контактные данные для связи с заявителем.
- Название иска. Размещается ниже шапки посередине листа.
- Основная часть. В этом месте фиксируется информация о сложившейся ситуации, приводятся выдвигаемые требования и ссылки на нормы действующего законодательства, регламентирующие вопрос обжалования супружеского контракта после смерти.
- Перечень приложений. В разделе отражают список документов, подтверждающих правоту истца.
- Дата и подпись.
Готовый иск по обжалованию брачного договора после смерти не должен содержать ошибок и исправлений. Заполнить документ можно от руки или составить на компьютере. Заявление всегда подписывают вручную. Информацию необходимо излагать по существу. В тексте не должно быть лирических отступлений. Важно придерживаться делового стиля изложения сведений. Чтобы не допустить ошибок, лучше использовать готовый бланк документа.
Примерный образец заявления об оспаривании брачного договора после смерти можно .
Порядок обжалования брачного договора после смерти одного из супругов
Если брачный договор нарушает права одного из супругов, для оспаривания контракта нужно действовать по следующей схеме:
- Удостовериться в присутствии нарушений. Поводом для обращения в суд может стать заключение сделки под давлением, присутствие в документе неправомерных положений (глава 29 ГК РФ).
- Подготовить иск и пакет документов. Заполняя заявление, нужно проявлять максимальную внимательность. Ошибки и неточности недопустимы.
- Обратиться в районный суд. Документы рассмотрят в течении 5 дней (ст. 133 ГПК РФ). Затем будет вынесено решение о начале разбирательства или отказе в рассмотрении дела.
- Принять участие в разбирательстве. Дату и время слушания гражданина сообщат заранее. Для этого отправят повестку.
- Узнать итоговое решение. Если оно не устраивает заявителя, вердикт можно оспорить, подготовив апелляцию (ст. 320 ГПК РФ).
Можно ли заключить супружеский контракт на случай гибели мужа или жены?
Брачный договор не является распоряжением имущества на случай гибели одного из супругов. Подобное правило вытекает из статьи 40 СК РФ. В нормативно-правовом акте закреплено, что супружеский контракт регламентирует имущественные права и обязанности мужа и жены в браке или в случае его расторжения. Статья не содержит правил, на основании которых можно было бы определить судьбу собственности в случае кончины супруга.
К сведению
Более того, в вопросе о возможности заключения брачного договора на случай смерти супруга, необходимо принимать во внимание часть 3 статьи 42 СК РФ. В ней говорится, что контракт не может ограничивать законные права и интересы мужа или жены. Супруг имеет право передать свою часть собственности по наследству. Дополнительно положения документа не должны ставить мужа или жену в неблагоприятное положение. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что брачный договор на случай гибели супруга не заключают. Если супруги хотят распорядиться своим имуществом на случай смерти, можно разделить собственность и составить завещание. Оформление документа регламентирует глава 62 ГК РФ.
Суть процедуры лишения
Лишение наследства является правовым механизмом, позволяющим отказать наследникам в праве получения имущественной массы после смерти наследодателя. Лишение наследства может представлять собой прямую или второстепенную процедуру:
- Эксгередация (прямое лишение наследства) – отказ в праве получения имущественной массы прямым наследникам посредством положений завещания.
- Второстепенное лишение представляет собой процедуру признания законных наследников недостойными (при достаточных обстоятельствах). Процедура осуществляется в ходе судебной тяжбы (разбирательство инициируется другими наследниками или государственными структурами).
Имеет ли право на наследство ребенок от первого брака
Родитель скончался и не оставил завещание, после него осталась квартира и машина. У него в прошлом браке был ребенок и в новом браке так же родился ребенок. Получается, что наследников по закону 3, это жена в новом браке, ребенок в новом браке и ребенок от предыдущего брака и так же если в живых есть родители (для простоты примера, родителей брать не будем), все они наследники первой очереди. Так как с женой в новом браке отец нажил имущество и данное имущество признается общим имуществом супругов и в данном имуществе у каждого из супругов имеется доля, самый распространенный вариант 50/50%, если иной порядок не предусмотрен брачным контрактом. То есть получается, что наследование происходит из доли имущества умершего, если это квартира и она была приобретена в браке на совместные деньги супругов то половина квартиры по закону принадлежит супруге (это ее законная доля которая не входит в наследственную массу), на остальные 50% квартиры (которая принадлежала умершему и передается по наследству) претендуют по закону супруга умершего, ребенок в настоящем браке и ребенок от предыдущего брака. Каждому из них достанется по закону по 1/3 от половины квартиры. Это довольно простой пример показывающий как примерно будет происходить наследование в случае если нет завещания.
Как мы уже разобрались с вами, завещание изменяет законный порядок наследования, то есть наследование будет происходить согласно завещанию. А на основании завещания можно лишить любого из наследников наследства, а также завещать наследство любому кому пожелает наследодатель. Этот момент регулируется статьей 1119 ГК РФ.
То есть получается, если в завещание не включен ребенок от предыдущего брака, то ему ничего не достается, его нет в завещании, значит так распорядился наследодатель и он не обязан объяснять по каким причинам он так распорядился своим имуществом. Получается если ребенок от предыдущего брака не включен в завещание, то он оказывается без наследства.
Это действительно так, но есть один момент, который предусмотрен законодательством, это статья 1149 ГК РФ (Обязательная доля в наследстве). Если согласно статье 1149 ГК РФ, ребенок от предыдущего или настоящего брака не включенный в завещание попадает под категорию:
- Несовершеннолетний;
- Нетрудоспособный;
То он имеет полное право на обязательную долю в наследстве. Согласно статье, размер данной доли будет составлять половину от доли, которую бы унаследовал нетрудоспособный или несовершеннолетний ребенок в порядке предусмотренном законом (то есть если бы не было завещания). К примеру половина квартиры отписана по завещанию на супругу и ребенка, но нетрудоспособный ребенок инвалид (либо несовершеннолетний ребенок) от предыдущего брака не включен в завещание. По закону он был имел право унаследовать 1/3 от половины квартиры, но так как в завещание он не включен и имеет право на обязательную долю в наследстве, то достанется ему половина от 1/3 половины квартиры, то есть 1/6 от половины квартиры, на основании статьи 1149 ГК РФ.
Вот так работает обязательная доля в наследстве. То есть получается, что даже если не включить ребенка от предыдущего брака в завещание, то если он будет признан нетрудоспособным, или он несовершеннолетний, то ему будет причитаться половина доли в имуществе, которая была бы ему положена по закону. Данная доля высчитывается в каждым случае индивидуально, по решению суда.
А если ребенок от предыдущего брака совершеннолетний и трудоспособный и не включен в завещание, то к сожалению ему ничего не достанется. Таков закон и с им не поспоришь!
Да может, по следующим основаниям недействительности сделки, если:
- Завещание не соответствует требованиям закона или иных нормативно правовых актов;
- Совершение сделки с целью притворности, но основам правопорядка и нравственности;
- Мнимость или притворность сделки;
- Если сделка совершена недееспособным или ограниченно дееспособным гражданином;
- Если сделка совершена гражданином который не способен понимать значение своих действий или руководить ими;
- Если сделка совершена под влиянием обмана, существенного заблуждения, насилия угрозы или других неблагоприятных обстоятельств.
Если при написании завещания имело место хотя бы одно основание, то такое завещание признается недействительным в судебном порядке. Если завещание признано недействительным, то наследование происходит по закону.
Чтобы признать завещание недействительным , заинтересованное лицо должно обратиться в суд с заявлением о признании завещание недействительным. Признать завещание недействительным до открытия наследства нельзя.
Признание завещание недействительным не лишает лиц указанных в нем возможности наследовать по закону или по другому действительному завещанию.
Претенденты на вступление по закону и завещанию
Статья 1118 Гражданского кодекса устанавливает правило: наследодатель вправе самостоятельно определить список своих наследников и установить условия распределения своего имущества. Для этого при жизни отдающий составляет специальный документ – завещание. При наличии завещания получить собственность умершего могут только те, кто был указан в документе.
Составляется завещание в двух экземплярах, один из которых передается на хранение в нотариальную контору, а второй – на руки составителю. Преемники после смерти завещателя могут обратиться к любому нотариусу и выяснить: было ли написано завещание и где храниться его дубликат.
По завещанию наследодатель может распределить все свое имущество между родственниками или иными лицами. Если осталось не унаследованная собственность, то она будет разделена между преемниками по закону.
Завещание должно быть обязательно удостоверено и четко нести смысл воли завещателя. Выявленные нарушения процедуры составления документа, его двойственная трактовка – это повод для отмены завещания в суде. Признать недействительным бумагу можно и при наличии фактов, свидетельствующих о том, что завещание было написано наследодателем под давлением или обманом со стороны третьих лиц.
Деление наследства между женой и детьми, как наследниками по завещанию, будет легче, если завещатель указал сведения о размерах доли каждого претендента. Помимо описания наследства в завещании может быть указано:
- Условия получения наследства (действия, после выполнения которых наследник получит имущество).
- Список недостойных вступления (круг лиц или родственников, которым завещатель не желает передавать свое имущество).
- Исполнитель завещания (лицо, на которое возложена ответственность за соблюдение условий документа).
Согласно статье 1123 ГК РФ, нотариус или иное должностное лицо не вправе разглашать сведения об условиях, написанных в завещании. Наследники могут узнать о получении имущества только при оформлении вступления либо от самого завещателя при его жизни. Тайна завещания также относится к информации о наследстве других лиц: ни один из заявителей не сможет узнать о том, что получили другие претенденты.
Если завещания нет или оно не было найдено, то круг преемников будет определен на основании законной очередности. Гражданский кодекс РФ (статьи 1142–1145) устанавливает семь кругов родственников, которые в порядке очередности могут претендовать на получение наследства.
Так, первыми по закону на вступление имеют право дети, супруги и родители умершего. Имущество между ними будет разделено поровну, если нет исключительных прав определенных преемников. Далее к наследованию могут быть призваны:
- 2 круг: бабушки и дедушки, братья и сестры умершего.
- 3 круг: дяди и тети наследодателя.
- 4 круг: прабабушки и прадедушки.
- 5 круг: двоюродные племянники, бабушки и дедушки.
- 6 круг: двоюродные дяди, тети, правнуки.
- 7 круг: отчим, мачеха, пасынки и падчерицы.
Смена очередности происходит при отсутствии претендентов предыдущего круга наследования, их бездействия или отказа от вступления. Если законных претендентов нет вообще, то оставленное имущество приобретает статус выморочного и передается в пользу государства.
По праву представления могут наследовать преемники наследников первых трех очередностей при их гибели до момента открытия наследства. Так, вместо детей, супругов или родителей наследодателя вступить в наследство могут его внуки. При отсутствии братьев и сестер к наследованию призываются племянники наследодателя. Вместо дяди и дети (наследники третьей очереди) получить имущество могут двоюродные братья и сестры умершего.
Согласно статье 1149 Гражданского кодекса РФ первоочередные наследники по закону имеют преимущество даже при наличии завещания в пользу иных получателей. Обязательная доля выделяется нетрудоспособным родителям, детям или супругам умершего при наличии завещания не в их пользу в размере 50% от той массы, что могла быть ими получена по закону. Получить часть в наследстве могут инвалиды, родственники пенсионного возраста или несовершеннолетние. Если таковых условий нет, то законные преемники не смогут получить наследство, если они не были указаны в завещании.